Право интеллектуальной собственности в россии

Как защитить интеллектуальную собственность в России

Как ярко демонстрирует практика, результаты интеллектуальной работы все чаще нуждаются в защите от злоумышленников, которые прельстившись казалось бы легким заработком, используют их в коммерческих целях. Вполне естественно, что подобные действия, реализуемые без ведома создателя произведения или обладателя прав на него, признаются незаконными, и касательно нарушителя устанавливается определенная ответственность.

В нашей стране сфера авторского права только начала активно развиваться с начала 2000 года. До того времени в судебной практике фактически отсутствовали ситуации, когда государство вставало на защиту интересов авторов и правообладателей. Однако, со временем законодатели обратили внимание на свои упущения, и потому начали реализовывать защитные механизмы в данной области. Совершенствование информационных технологий и развитие интернет-коммуникаций привели к тому, что объекты интеллектуальной собственности все чаще стали выступать в роли популярного инструмента для нарушения. Разберем, что являет собой правовая защита интеллектуальной собственности, и какими особенностями она обладает.

Ключевые понятия

Интеллектуальной собственностью называют результат интеллектуальной (творческой) деятельности человека, в результате которой он создал определенное произведение, востребованное у других пользователей.

В качестве самого яркого примера можно назвать написанное литературное произведение. Как только автор создал свое творение, у него сразу же возникнут на него авторские права. Он по своему усмотрению может распоряжаться своим творением, давать разрешение на его публикацию, дальнейшее обнародование и т.д. И все это он будет делать исключительно по собственной инициативе, неважно, бесплатно или же за определенную оплату.

Любые плоды умственной деятельности человека могут приносить постоянный пассивный доход. Ввиду этого возникает необходимость в защитных мерах, чтобы ими не могли пользоваться с целью наживы иные лица. А учитывая текущие тенденции, возникает нужда в интернет защите интеллектуальной собственности и иных прав, так как именно Всемирная паутина стала рассадником плагиата и злоумышленников. Права касательно интеллектуальной собственности возникнут с момента окончания работы над произведением и будут действовать на протяжении жизни создателя, и 70 лет с момента его смерти. Таким образом, интеллектуальные ценности будут наследуемыми.

При создании определенного творения его автор получит изначальные исключительные права на дальнейшее распоряжение и пользование плодами своей работы. Благодаря им он получит возможность использовать свои труды для коммерческих задач и получения прибыли. Однако, в некоторых ситуациях его права на произведение будут существенно ограничены, и свободно распоряжаться им не сможет:

  • Если произведение было создано под заказ на основании составленного договора. В данной ситуации все права, связанные с финансовой стороной и обнародованием будут изначально отданы заказчику.
  • Если объект защиты интеллектуальной собственности в России возник в результате исполнения трудовых обязанностей пользователем. Здесь все права будут принадлежать руководству организационной структуры, в которой трудится автор.
  • Автор добровольно передает свои права посторонним лицам или организациям. Чаще всего различные компании выкупают авторские права на творение, и дальнейшее распоряжение будет осуществляться ими непосредственно и без согласования с создателем произведения.
  • В то же время, даже передавая произведение в ведение других пользователей или организаций, за автором будут сохранены его личностные права. В основном они связаны с личностью непосредственного создателя. Так, речь идет о праве авторского имени и гарантиях не отчуждаемости личностных прав. Следовательно, без имени автора или же под другой фамилией произведение не может быть обнародовано, так как это будет явным нарушением интересов создателя.

    Защита прав интеллектуальной собственности

    Общая юридическая практика демонстрирует, что в последние годы количество дел, связанных с защитой интеллектуальных результатов труда становится все больше. Изначально это связано с тем, что современные информационные технологии предоставляют массу возможностей для злоумышленников, желающих воспользоваться чужим трудом для своих целей.

    Ввиду того, что фактов нарушения становится все больше, законодатель начал реализовывать различные меры, связанные с защитой интересов пользователей. В настоящий момент основные операции по защите интересов пользователя осуществляется как с помощью международных пактов и конвенций, ратифицированных и подписанных нашей страной, так и внутренними нормами, и правилами, утвержденными на официальном уровне и перечисленными в главе 70 ГК РФ.

    Законодатель четко определяет, что авторское право возникает с того момента, как создатель объекта окончательно завершает работать над ним. Следовательно, с данного момента автор может использовать различные защитные меры, предоставляемые ему на государственном уровне. Различают меры по защите судебного и досудебного характера.

    Досудебная защита авторства предусматривает, что при выявлении факта нарушения автор самостоятельно связывается с нарушителем и требует от него прекратить использовать результаты своего труда.

    Часто можно столкнуться с ситуациями, когда права нарушаются непроизвольно, и пользователь не осознает, что выполнил какие-либо противоправные действия.

    Данный вариант защиты является приоритетным, так как не сопряжен с длительными судебными тяжбами и затратами.

    Если договориться с нарушителем не удается, тогда возникает необходимость в обращении в суд. Для этого нужно будет направить письменную претензию в суд, в которой указать все факты противоправных поступков нарушителя. Естественно, что для того, чтобы суд более серьезно воспринял поданный иск, нужно будет приложить к нему достаточную доказательную базу. В частности, нужны будут документы, подтверждающие наличие авторского права у заявителя, а также бумаги, которые продемонстрируют факт нарушения и определят степень вины злоумышленника. Также рекомендуется воспользоваться поддержкой квалифицированного юриста по защите интеллектуальной собственности.Подробнее о том, как протекает суд по защите авторских прав мы рассказываем здесь.

    Действенные защитные формы касательно интеллектуальной собственности

    Государство предусматривает массу разнообразных возможностей для защиты интересов своих граждан. В последнее время особый упор делается на область интеллектуальной собственности, так как тут все чаще фиксируются нарушения. Эксперты утверждают, что рост нарушений в данной сфере связан с активным развитием интернет-технологий, благодаря чему злоумышленники получили огромные возможности для осуществления преступных замыслов.

    В настоящий момент самые востребованные способы защиты интеллектуальных прав представлены в таких формах:

    1. Патент, являющий собой документ защитного характера. Он удостоверяет факт признания авторства, и подтверждает исключительные права создателя. Кроме того, нужно уточнить еще один момент, связанный с патентом. Сроки действия бумаг данного плана составляет 10-25 лет, и потому нужно следить за тем, чтобы патент был действительным.
    2. Лицензия. Эта бумага дает определенные права на установленный срок и устанавливает, что на протяжении оговоренного временного отрезка (не менее 5 лет) пользователь (владелец лицензии) может на законных основаниях выполнять те или иные действия.
    3. Право на воспроизведение. Данная форма регулирует все правоотношения, возникающие между автором произведения и другими личностями, и которые связаны с воспроизведением объекта защиты и доступом к нему широкой аудитории.
    4. Товарные знаки, также известные в качестве знаков обслуживания. Государство устанавливает и утверждает определенные визуальные обозначения, главной задачей которых будет индивидуализация конкретного товара или продукции, а также добавление продукции определенных индивидуальных особенностей, благодаря которым широкий круг потребителей сможет идентифицировать продукт.
    5. Фирменное наименование (бренд), которое выступает в роли защитного механизма. Как только бренд прошел регистрационную процедуру, сразу же возникает право на пользование конкретным продуктом. Отметим, что касательно данной формы правообладателем будут выступать юридические лица и организационные структуры, а сроки действия установлены не будут.
    6. В целом, государство предоставляет своим подданным значительное количество форм защиты интеллектуальной собственности.

      Самое главное будет определить, какая форма будет приоритетной для той или иной ситуации, и что именно будет защищать интересы пользователя лучше всего. Здесь лучше всего проконсультироваться с опытным адвокатом по защите интеллектуальной собственности, чтобы избежать возможных негативных последствий в обозримом будущем.

      Интеллектуальная собственность: ключевые категории и осуществление правовой защиты

      Собственность интеллектуального жанра являет собой определенную систему институтов исключительных прав, которые могут быть отнесены как в нерегистрируемым объектам, так и к тем предметам, относительно которых дозволяется оформление патента или лицензии. В любом случае, какая бы группа не была зафиксирована, государство дает возможность всем своим гражданам получить эффективную помощь в защите их законных интересов.

      Интеллектуальная собственность может быть сгруппирована в две основные категории:

    7. Авторское право, к объектам защиты которого относят разнообразные творения художественного, литературного и изобразительного жанров. Также сюда можно добавить разнообразные предметы архитектурного или скульптурного комплексов, видео- и аудиоматериалы и многое другое.
    8. Собственность промышленного характера. Данная категория будет состоять из всех технологических наработок, применяемых исключительно в производственных целях, изобретений и товарных знаков. Особое внимание нужно уделить тем объектам, которые носят конфиденциальный характер (к примеру, относятся к управлению производством), и не подлежат разглашению и обнародованию. Любые нарушения касательно этой категории будут иметь более сильные последствия для нарушителей.

    Государство создало специальные институты и структуры, которые занимаются изучением всех возможных проблем с интеллектуальной собственностью и ее регистрацией, и позволяют пользователям реализовывать любые защитные механизмы касательно соей собственности интеллектуального жанра. Помимо того, данные структуры будут заниматься созданием и поддержкой атмосферы здоровой конкуренции, что изначально создает условия, при которых любые нарушения касательно интеллектуальных трудов будут практически невозможными.

    Для того, чтобы гарантировать своим подданным предельные возможности относительно защиты интеллектуальных прав, были созданы специальные уполномоченные структуры, приоритетами которых стали правоотношения в области интеллектуальных трудов. Они не только регулируют все виды взаимодействий, с которыми сталкиваются пользователи, но и помогают создать эффективную защитную систему, предотвращающую любые нарушения авторства.

    В России правовая защита интеллектуальных прав будет находиться под контролем таких структур:

  • Палата по патентным спорам, являющаяся функциональной частью структуры Роспатента. Данный орган занимается всеми делами, в которых замешаны нарушения касательно товарных знаков и изобретений, имеющий патенты. Самой главной особенностью здесь будет регулировка гражданских правоотношений между пользователями, и различные толкования одних и тех же норм, утвержденных на базе действительного законодательства.
  • Антимонопольная служба, а именно отдел защиты интеллектуальной собственности. ФАС будет заниматься непосредственным изучением конфликтных ситуаций, если они затрагивают вопросы недобросовестной конкуренции и создание неблагоприятных условий для пользователей, обладающих некой собственностью интеллектуального характера. Любые применения товарных знаков без ведома правообладателя с целью извлечения прибыли также будет находиться под контролем ФАС.
  • Суд по интеллектуальным правам, являющий собой специализированную структуру, обеспечивающую рассмотрение конфликтных моментов в сегменте интеллектуального труда. Орган появился и приобрел законность относительно недавно, но уже успел стать одним из важнейших инструментов для разрешения любых осложнений в обозначенном сегменте. И благодаря ему защита интеллектуальных прав проходит более быстро и с положительным эффектом для автора.
  • В своей работе они будут ориентироваться не только на действительные международные стандарты, которые признаются российской стороной, но и внутренней политикой нашей страны. В частности, особое внимание будет уделено таким нормативам, как ФЗ «О товарных знаках, наименованиях мест происхождения товаров и знаках обслуживания» и «Патентный Закон РФ». Именно тут подаются ключевые варианты разрешения любых проблемных моментов, возникающих у владельцев интеллектуальных результатов труда.

    Наказание за нарушения в сегменте интеллектуального права

    Как и любой вид нарушений в сегменте интеллектуальной занятости, здесь злоумышленникам гарантированы разнообразные формы наказания.

    Все будет зависеть от конкретной ситуации, обстоятельств дела и степени вины злоумышленника. Так, если пользователь не подозревал о том, что нарушает чьи-то интересы, в его отношении будет установлена более смягченная версия наказания. А вот если все происходило по сговору, с участием должностных лиц или в особо крупных размерах, тогда наказание будет несоизмеримо строже.

    Одной из наиболее простых форм ответственности будет считаться административные типы наказаний. Они определяются исходя из ст.7.12 КОАП Российской Федерации. Так, здесь указано, что касательно злоумышленника будет применено денежное взыскание штрафа в 40 тыс. рублей, сопровождаемое непременным изъятием всех противоправных копий, которые он успел сделать.

    А вот уголовное наказание будет иметь последствия куда серьезнее. Зачастую ст.146 УК РФ используется при нарушениях с повышенной степенью опасности. В данной ситуации злоумышленника ожидает штраф в 200 тыс. рублей, тюремное заключение на 6 месяцев или 480 часов исправительных работ. Если имеются отягчающие обстоятельства (сговор лиц, должностное преступление, повышенный ущерб обладателю изначальных авторских прав), тогда кодекс ужесточает наказание — сумма штрафа повысится до 500 тыс. рублей, сесть в тюрьму злоумышленник может сразу на 6 лет.

    Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации

    В Российской Федерации произведена кодификация права интеллектуальной собственности — нормы об авторском праве, смежных правах, о патентном праве, праве на товарные знаки, другие результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации составляют часть четвертую «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации» ГК РФ. В доктрине подчеркивается, что поскольку законодательство о праве интеллектуальной собственности «регулирует имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников, нет сомнения в том, что это законодательство является частью гражданского законодательства».

    Статья 1225 ГК РФ устанавливает перечень охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации и подчеркивает, что интеллектуальная собственность охраняется законом. Сфера действия ст. 1225 — объекты авторского права, смежных прав, промышленные образцы. На результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право (являющееся имущественным), личные неимущественные и иные права (право следования, право доступа и др.). Интеллектуальные права не зависят от права собственности на материальный носитель, в котором выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

    На территории РФ действуют исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, установленные международными договорами РФ и ГК РФ (ст. 1231). С точки зрения МЧП эта норма имеет наиболее важное значение. Даже те объекты, которые охраняются в России на основе обязательной государственной регистрации, могут получать охрану без такой регистрации, если это предусмотрено международным договором РФ.

    Если исключительные интеллектуальные права признаны на основании международного договора, содержание таких прав, их действие, ограничения, порядок осуществления и защиты определяются российским законом независимо от положений законодательства страны возникновения исключительных прав (п. 2 ст. 1231). Норма имеет диспозитивный характер — международным договором или ГК РФ может быть предусмотрено иное.

    Если произведение должно охраняться на территории РФ в соответствии с международным договором, такая охрана распространяется на произведение, которое отвечает одновременно двум условиям:

    — произведение либо охраняется в стране своего происхождения, либо отсутствие такой охраны не является следствием истечения срока действия исключительного права на произведение;

    — если бы это произведение охранялось в Российской Федерации в соответствии с ее законодательством, то в отношении его еще не истек бы срок действия исключительного права.

    Страной происхождения для обнародованных произведений является страна, где произведение было впервые обнародовано, для необнародованных произведений — страна гражданства автора или страна, где произведение находится в объективной форме (по выбору автора). Автор произведения или иной первоначальный правообладатель определяется по закону государства, на территории которого имел место юридический факт, послуживший основанием для приобретения авторских прав (п. 3 ст. 1256).

    В соответствии с п. 1 ст. 1256 действие исключительного права на произведения науки, литературы и искусства на территории РФ распространяется:

    o на произведения, обнародованные на территории РФ или необнародованные, но находящиеся в какой-либо объективной форме на территории РФ, и признается за авторами независимо от их гражданства;

    o на произведения, обнародованные за пределами территории РФ или необнародованные, но находящиеся в какой-либо объективной форме за пределами территории РФ, и признается за авторами — гражданами России;

    o на произведения, обнародованные за пределами территории РФ или необнародованные, но находящиеся в какой-либо объективной форме за пределами территории РФ, и признается на территории РФ за авторами — гражданами других государств и лицами без гражданства в соответствии с международными договорами РФ.

    Таким образом, исключительное право на территории РФ предоставляется тому произведению, которое отвечает хотя бы одному критерию охраны — критерию гражданства или критерию места первого обнародования. Под гражданством автора имеется в виду гражданство, которое автор имеет на момент создания произведения, а если произведение было обнародовано — на момент обнародования произведения. Последующее изменение гражданства не меняет правового статуса произведения. В соответствии с критерием гражданства произведениям российских граждан исключительное право предоставляется всегда, а произведениям иностранных лиц — только в тех случаях, когда они подпадают под действие международных договоров РФ. Если произведение создано иностранным гражданином и не подпадает под действие международного договора РФ, исключительное право на него в России не возникает.

    В соответствии с критерием места первого обнародования произведения на те произведения, которые были впервые обнародованы в России, всегда возникают исключительные права. На те произведения, которые были впервые обнародованы за рубежом, исключительные права возникают в случаях, предусмотренных в международных договорах РФ. На произведение, впервые обнародованное за рубежом и не подпадающее под действие международного договора РФ, исключительное право в Российской Федерации не возникает1. При предоставлении охраны произведениям на основании международного договора срок действия исключительного права на эти произведения на территории РФ не может превышать срок действия исключительного права, установленного в стране происхождения произведения.

    Исключительное право изготовителя базы данных — иностранного гражданина или иностранного юридического лица — действует на территории РФ и на основе материальной взаимности: при условии, что законодательством соответствующего иностранного государства предоставляется на его территории охрана исключительному праву изготовителя базы данных — гражданину России или российскому юридическому лицу (ст. 1336). Исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы признаются, если они удостоверены патентами, имеющими силу на территории РФ в соответствии с международными договорами (ст. 1346).

    Личные неимущественные и иные интеллектуальные права, не являющиеся исключительными, признаются за иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами и апатридами и действуют на территории РФ независимо от наличия международного договора, если иное не предусмотрено федеральным законом.

    В отечественной доктрине высказывается мнение, что четвертая часть ГК РФ занимает отличное от других его частей место:

    1) большинство норм ГК РФ об интеллектуальных правах имеет иную сферу действия в пространстве, чем нормы других отраслей гражданского права, соответственно, эти нормы ГК РФ по-иному соотносятся с нормами иностранного права, регулирующими такие же отношения по поводу прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации;

    2) в нормах части четвертой ГК РФ учтено и воспроизведено значительное число норм международных договоров о правовой охране интеллектуальной собственности с участием России (в некоторых случаях — и договоров, в которых Россия пока не участвует). Приблизительно до трети общего объема разд. VII ГК РФ составляют нормы, имплементируемые из международных договоров в сфере интеллектуальных прав.

    Наиболее общие и принципиальные правила о сфере действия норм части четвертой ГК РФ помещены в ст. 1231. Эта норма вместе с рядом основанных на ее положениях других статей Кодекса образует систему правил, определяющих сферу действия в пространстве норм разд. VII ГК РФ о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. В эту систему кроме ст. 1231 входят нормы о действии на территории РФ исключительных прав:

    o на произведения науки, литературы и искусства (ст. 1256);

    o на исполнение (ст. 1321);

    o на фонограмму (ст. 1328);

    o на сообщение радио- или телепередачи (ст. 1332);

    o изготовителя базы данных (ст. 1336);

    o публикатора на произведение (ст. 1341);

    o на изобретения, полезные модели и промышленные образцы (ст. 1346);

    o на селекционные достижения (ст. 1409);

    o на фирменное наименование (ст. 1475);

    o на товарный знак (ст. 1479);

    o использования наименования места происхождения товара (ст. 1517);

    o на коммерческое обозначение (ст. 1540). Территориальный характер интеллектуальных прав сохраняет

    значение как ведущий принцип, на котором основано определение сферы действия норм ГК РФ об исключительных правах.

    В отношении интеллектуальных прав, не являющихся исключительными, действует общая норма ГК РФ, что «правила, установленные гражданским законодательством, применяются к отношениям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц. » (абз. 4 п. 1 ст. 2). Это означает, что принцип национального режима действует в отношении всех интеллектуальных прав, кроме исключительных, без каких-либо ограничений и изъятий для всех иностранных лиц.

    Глава 14. Право интеллектуальной собственности

    § 1. Общие положения. § 2. Авторское право и смежные права. § 3. Патентное право. § 4. Право на товарный знак, наименование места происхождения товаров и борьба с недобросовестной конкуренцией. § 5. Лицензионные соглашения на изобретения, ноу-хау и товарные знаки

    Перетерский И.С., Крылов С.Б. Международное частное право. М., 1959. С. 147 — 151, 152 — 156; Лунц Л.А., Марышева Н.И., Садиков О.Н. Международное частное право. М., 1984. С. 222 — 234; Международные конвенции об авторском праве. Комментарий. М., 1982; Богуславский М.М. Вопросы авторского права в международных отношениях. М., 1973; Матвеев Ю.Г. Международная охрана авторских прав. М., 1987; Кузнецов М.Н. Охрана авторских прав в международном частном праве. М., 1988; Кузнецов М.Н. Охрана результатов творческой деятельности в международном частном праве. М., 1988; Права на результаты интеллектуальной деятельности. Сб. документов / Сост. и автор вступ. статьи В.А. Дозорцев. М., 1994; Международная охрана авторских и патентных прав // Дело и право. 1994. N 9, 10; Сергеев А.П. Авторское право России. СПб., 1994; Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М., 1996; Гаврилов Э.П. Комментарий закона об авторском праве и смежных правах. М., 1996; Белов В.В., Виталиев Г.В., Денисов Г.М. Интеллектуальная собственность. Законодательство и практика его применения. Учебное пособие. М., 1997, 1999; Международное частное право. Сб. документов / Сост. К.А. Бекяшев, А.Г. Ходаков. М., 1997. С. 478 — 498, 507 — 514; Авторское право: нормативные акты. Национальное законодательство и международные конвенции / Сост. И. Силонов. М., 1998.

    Новая литература. Звеков В.П. Международное частное право. Учебник. М., 2004. С. 471 — 489; Ануфриева Л.П. Международное частное право. Особенная часть. М., 2000. Т. 2. С. 421 — 518; Международное частное право. Учебник / Под ред. Н.И. Марышевой. М., 2004. С. 401 — 440 (автор гл. 17 Л.А. Трахтенгерц); Международное частное право. Учебник / Отв. ред. Г.К. Дмитриева. 2-е изд. М., 2003. С. 297 — 355; Лунц Л.А. Курс международного частного права. В 3-х т. М., 2002. С. 664 — 686; Гаврилов В.В. Международное частное право. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2002. С. 227 — 271; Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1999; М., 2000; Гаврилов Э.П. Комментарий к Закону об авторском праве и смежных правах. М., 2003; Вельяминов Г.М. Международное экономическое право и процесс (академический курс). Учебник. М., 2004. С. 337 — 354; Авторское право и смежные права. Автор аналитического текста и составитель И.В. Попова. Минск, 1999; Мэггс П.Б., Сергеев А.П. Интеллектуальная собственность. М., 2000; Абдулин А.И. Интеллект и право: правовая охрана интеллектуальной собственности. М., 2001; Минков А.М. Международная охрана интеллектуальной собственности. СПб., 2001; Дозорцев В.А. Интеллектуальные права. Понятие. Система. Задачи кодификации. М., 2003; Законодательство Европейского союза об авторском праве и смежных правах. Сборник директив Европейского Парламента и Совета в области авторского права и смежных прав. М., 2002; Гришаев С.П. Интеллектуальная собственность. Учебное пособие. М., 2003; Родриго Э. Авторское право и права издателей в электронных изданиях // Бюллетень по авторскому праву. 1997. N 3. Т. XXX; Дозорцев В.А. Обратная сила закона об авторском праве // Журнал российского права. 1997. N 8; Интеллектуальная собственность: современные правовые проблемы. М., 1998; Геллер Э.П. Конфликт законов в киберпространстве: международное авторское право // Бюллетень по авторскому праву. 1998. N 1. Т. XXXI; Силонов И. Об авторских правах зарубежных правообладателей в России // Интеллектуальная собственность. 1999. N 1. С. 66 — 74; Терещенко Л.Н. Правовые проблемы использования Интернет в России // Журнал российского права. 1999. N 7/8. С. 32 — 37; Подшибихин Л., Леонтьев К. Бернская конвенция и проблемы ретроохраны // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2000. N 4. С. 42 — 51; Абдулин А.И. О новых тенденциях в унификации авторского права и смежных прав в Европейском союзе // Журнал международного частного права. 2000. N 2 — 3. С. 3 — 11; Гаврилов Э. Россия не нарушает международных обязательств по охране авторских прав // Российская юстиция. 2001. N 11. С. 46 — 47; Трахтенгерц Л. Новое в патентном законе Российской Федерации // Хозяйство и право. 2003. N 12. С. 3 — 12.

    Литература по вопросам охраны промышленной собственности. Богуславский М.М. Патентные вопросы в международных отношениях. М., 1962; Городисский М.Л. Лицензии во внешней торговле СССР. М., 1972; Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Комментарий. М., 1977; Патентоведение. Учебник / Под ред. В.А. Рясенцева. М., 1984; Богуславский М.М., Воробьева О.В., Светланов А.Г. Международная передача технологии: правовое регулирование. М., 1985; Свядосц Ю.И. Правовая охрана научно-технических достижений и советский экспорт. М., 1986; Штумпф Г. Лицензионный договор / Пер. с нем. М., 1988; Воробьева О.В. Экономическое и научно-техническое сотрудничество СССР с зарубежными странами: Правовая охрана и использование изобретений. М., 1990; Патентное законодательство: Нормат. акты и комментарий / Сост. Л.А. Трахтенгерц. М., 1993; Сергеев А.П. Патентное право. М., 1994; Как защитить интеллектуальную собственность в России / Под ред. А.Д. Корчагина. М., 1995; Блинников В.И., Григорьев А.Н., Еременко В.И. Комментарий к евразийскому патентному законодательству. М., 1997; Белов В.В., Виталиев Г.В., Денисов Г.М. Интеллектуальная собственность. Законодательство и практика его применения. Учебное пособие. М., 1977; Международное частное право. Сб. документов / Сост. К.А. Бекяшев, А.Г. Ходаков. М., 1997. С. 487 — 498, 507 — 514; Промышленная собственность / Сост. и коммент. В.Ф. Чигирь. Минск, 1997; Трахтенгерц Л.А. Споры о правах на иностранные патенты на изобретения, защищенные в России авторскими свидетельствами. Комментарий судебной практики. Вып. 4. М., 1998. С. 33 — 40; Шаров В. «Ноу-хау» — объект интеллектуальной собственности // Хозяйство и право. 1998. N 7. С. 54 — 57.

    Новая литература. Волынец-Руссет Э.Я. Коммерческая реализация изобретений и ноу-хау. Учебник. М., 1999; Мэггс П.Б., Сергеев А.П. Интеллектуальная собственность. М., 2000; Корчагин А. Совершенствование системы технологического обмена // Интеллектуальная собственность. 1999. N 1. С. 10 и сл.; Белов В., Виталиев Г., Денисов Г. Анализ систем охраны интеллектуальной собственности в России и США // Интеллектуальная собственность. 1999. N 2. С. 16 — 22; Богуславский М.М. Права российских граждан на получение патентов и на использование научно-технических достижений за рубежом // Международное частное право: современная практика / Под ред. М.М. Богуславского и А.Г. Светланова. М., 2000. С. 150 — 161; Петровский С. Исключительное право на доменное имя // Интеллектуальная собственность. 2001. N 5; Еременко В.И. Пересмотр евразийского патентного законодательства // Законодательство и экономика. 2002. N 1. С. 44 — 53.

    Становление права интеллектуальной собственности в России

    Нематериальные активы в конце XX в. становятся самыми значимыми объектами в экономическом обороте любой организации. Любые промышленные товары включают какие-либо объекты интеллектуальной собственности. Специфика объектов интеллектуальной собственности заключается в том, что существенная часть цены объекта обусловлена затратами на его создание. Так, функционирование бытовых приборов, применяемых повсеместно, не могло осуществляться, если бы не существовало предшествующих разработок авторов. Именно интеллектуальная деятельность вызывает появление результатов творческого труда. По умолчанию законодательством РФ подразумевается, что использование объектов интеллектуальной собственности осуществляется на возмездной основе, а это обозначает, что любой субъект – пользователь данного объекта должен производить «лицензионные отчисления». Конечно, существуют и исключения, предусматриваемые законом, которые указывают на возможность безвозмездного использования объекта интеллектуальной собственности, но такие случаи зависят от вида каждого конкретного объекта.

    Конечно, Россия пока не может похвастаться объемами экономического оборота нематериальных активов, в то время как значительная часть бюджета США, Японии и ряда других государств формируется за счет оборота таких объектов. При этом США добились того, что их интеллектуальная собственность пользуется спросом в большинстве стран (в качестве примера можно привести программное обеспечение для компьютеров). Согласно нормам части четвертой ГК РФ программы для ЭВМ являются объектами авторского права.

    Несмотря на то что в настоящее время Россия не может похвастаться результатами внедрения нематериальных объектов, российскими учеными сделан ряд крупных изобретений. Например, в 2003 г. физик Виталий Гинзбург получил Нобелевскую премию за исследования сверхтекучести и сверхпроводимости, отмечающихся при сверхнизких температурах [1] ; российские и американские ученые в 2010 г. получили 117-й сверхтяжелый элемент периодической таблицы Менделеева [2] , в апреле 2010 г. российский ученый Иван Олейник и его американский соавтор Мэтиас Батзилл, работающие в Южнофлоридском университете в США, создали проводник толщиной в несколько атомов и т.д. [3]

    Датой создания института защиты и охраны интеллектуальных прав в России может считаться 22 апреля 1667 г. – день подписания царем Алексеем Михайловичем крупнейшего законодательного документа второй половины XVII в. – Новоторгового Устава. Данный документ содержал правовые нормы, регулирующие внутреннюю и внешнюю торговлю, и впервые указывал на применение клейма авторами с целью определения авторства. В XVII в. клеймо выполняло функцию таможенного знака для маркировки и возможности отличать русские товары от иностранных, а также для подтверждения факта оплаты таможенной пошлины.

    По предложению мануфактур-коллегий в 1754 г. издан Указ об обязательном клеймении всех русских товаров особыми фабричными или заводскими знаками, «дабы можно их было отличить друг от друга». В 1830 г. в России был принят закон, в котором фиксировались точные правила и способы клеймения товаров. Согласно ему за подделку товара или клейма лица, его совершившие, подвергались уголовному наказанию.

    Для улучшения охраны объектов авторского права императором Николаем 122 апреля 1828 г. был утвержден Устав о цензуре и печати, который содержал отдельную главу «О сочинителях и издателях книг». Эта глава включала в себя пять статей и дополнялась Положением о правах сочинителей. В соответствии с § 1 Положения, касавшегося только литературных произведений, сочинитель или переводчик книги имел «исключительное право пользоваться всю жизнь свою изданием и продажей оной по своему усмотрению как имуществом благоприобретенным». При этом срок авторского права был установлен в 25 лет со дня смерти автора, после чего произведение «становилось собственностью публики» (§ 137 Цензурного устава). Защита авторского права зависела от соблюдения цензурных правил, поскольку «напечатавший книгу без соблюдения правил Цензурного устава лишался всех прав на оную» (§17 Положения) [4] .

    К концу XIX в. стало очевидно, что законодательное закрепление отдельных правил, касающихся авторского права, не отвечает потребностям времени. Поэтому в 1830 г. утверждается новое Положение о правах сочинителей, переводчиков и издателей, значительно дополняющее правила 1828 г. В этом документе были урегулированы вопросы об охране статей в журналах, частных писем, хрестоматий и т.д. Положения авторского права были закреплены в 1845 г. в Правилах о музыкальной собственности, в 1846 г. – в Положении о художественной собственности.

    В 70-е гг. XIX в. в России началось формирование системы авторских обществ. 29 ноября 1870 г. было учреждено «Собрание русских драматических писателей». В 1890-е гг. происходит трансформация экономических отношений в России, определяющая проблему становления новой системы отношений интеллектуальной собственности как отношений по поводу прав производителей интеллектуального продукта, защиты этих прав и стимулирования интеллектуального труда в рыночных условиях хозяйствования.

    В 1887 г. все нормы авторского права были объединены в Своде законов Российской империи, а 20 марта 1911 г. принят Закон Российской империи «Положение об авторском праве». Общая часть Закона закрепляла основные понятия авторского права: охраняемые объекты, срок действия авторского права, вопросы правопреемства, возможные нарушения авторских прав и способы защиты и т.п. К объектам авторского права того времени относились литературные, музыкальные, драматические, художественные, фотографические произведения. В дальнейшем положения данного Закона послужили основой для развития авторского права.

    Уже в то время наравне с авторскими правами российских граждан признавались права за иностранными гражданами; закреплялось право авторов на перевод их произведений. Последнее право действовало в течение 10 лет со дня издания произведения при условии подготовки автором перевода в течение пяти лет со дня издания оригинала.

    Указывалось, что договоры об отчуждении авторского права относительно будущих произведений автора сохраняют силу на срок не свыше пяти лет, хотя бы в договоре была установлена большая его продолжительность или бессрочность.

    В целом это был прогрессивный закон, который учитывал международный опыт регулирования авторских отношений.

    После Октябрьской революции 1917 г. Закон «Положение об авторском праве» был отменен в связи с принятием ряда декретов Центрального исполнительного комитета (ЦИК) и Совета Народных Комиссаров (СНК), многие из которых были направлены на установление государственной монополии на произведения науки, литературы и искусства. Например, Декрет ЦИК от 29 декабря 1917 г. «О государственном издательстве» закрепил право объявлять государственную монополию сроком не более чем на пять лет на сочинения, подлежащие изданию. 26 ноября 1917 г. издан Декрет Совета Народных комиссаров (СНК) «О признании научных, литературных, музыкальных и художественных произведений государственным достоянием», по которому признавались достоянием РСФСР любые произведения авторского права независимо от того, были они опубликованы или нет. За авторами произведений, не объявленных достоянием государства, сохранялись все права по распоряжению ими; такими авторами могли быть иностранные граждане. 15 августа 1918 г. подписан Декрет СНК «О пошлине на товарные знаки», который обязывал предприятия зарегистрировать товарные знаки, получившие правовую охрану еще до революции, неперерегистрированные товарные знаки должны были считаться недействительными.

    16 августа 1919 г. было принято постановление Народного комиссариата просвещения «О национализации музыкальных произведений некоторых авторов», согласно которому признавались достоянием государства все произведения 17 русских авторов, в том числе П. Чайковского, М. Мусоргского, Н. Римского-Корсакова. В том же году в июле подписано постановление Высшего совета народного хозяйства «О товарных знаках государственных предприятий», согласно которому вводились новые товарные знаки взамен старых и определялась необходимость национализации объектов промышленной собственности, в том числе изобретений, и других РИД путем объявления их всенародным достоянием. Все это привело к тому, что РИД перестали быть конкурентоспособными, а создатели объектов интеллектуальной собственности становились работниками государства.

    Переход в 1921 г. к новой экономической политике способствовал стимулированию развития товарных отношений в стране, в частности правового института товарного знака. 10 ноября 1922 г. СНК издал Декрет «О товарных знаках», и с этого времени товарный знак становится охраняемым.

    Изначально права авторов результатов творческой деятельности в той или иной степени приравнивались к праву собственности, а иногда результаты такой деятельности прямо относились к движимому имуществу. Такой подход основывался во многом на теории естественного права, которая признавала за создателем произведения право собственности на достигнутый творческий результат [5] .

    30 января 1925 г. был принят Декрет СНК «Об основах авторского права», а 16 мая 1928 г. – Декрет СНК «Основы авторского права Союза ССР», а также постановления СНК союзных республик. Этими декретами за всеми авторами признавалось исключительное право на созданные ими произведения, которое по Декрету 1925 г. имело силу в течение 25 лет с момента первого издания или первого публичного исполнения произведения. С 1928 г. срок действия авторского права стал пожизненным. Использование произведений допускалось только на основе договоров с авторами, условия которых детально регулировались законом. В 1930-е гг. в СССР начали образовываться творческие союзы, учредившие управления, занимавшиеся охраной авторских прав. Их аналогами в настоящее время являются организации по коллективному управлению имущественными правами.

    С появлением в Европе так называемого швейцарского стиля, предполагающего единый, четко выраженный стиль оформления изделия – от товарного знака до дизайна, – связывают начало формирования товарного знака, возможностей его оформления. В СССР в 1959 г. система регистраций централизуется в Государственном комитете по делам изобретений и открытий. В 1960 г. создается Всесоюзный научно- исследовательский институт государственной патентной экспертизы, в задачи которого входило проведение государственной экспертизы заявок на регистрацию товарных знаков.

    Законом СССР от 8 декабря 1961 г. были приняты Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик, которые были введены в действие с 1 мая 1962 г. В этом нормативном акте авторскому праву посвящен разд. IV.

    Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик, утвержденные постановлением Верховного Совета СССР от 31.05.1991 № 221-1, впервые признали смежные права. До того смежные права законодательством не охранялись, в соответствии с Основами 1962 г. они включались в понятие авторского права.

    Согласно ст. 96 Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1962 г. авторское право распространялось на произведения науки, литературы или искусства независимо от формы, назначения и достоинства произведения, а также от способа его воспроизведения. Автору принадлежали права на опубликование, воспроизведение и распространение своего произведения всеми дозволенными законом способами под своим именем, под условным именем (псевдоним) или без обозначения имени (анонимно); право на неприкосновенность произведения; право на получение вознаграждения за использование произведения другими лицами, кроме случаев, указанных в законе.

    На основе положений Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик был принят Гражданский кодекс РСФСР, введенный в действие с 1 октября 1964 г. Кодексом допускалась возможность свободного бесплатного использования любых опубликованных произведений на радио и телевидении, что, конечно, понижало уровень охраны авторских прав в Советском Союзе.

    Срок действия авторского права составлял 15 лет после смерти автора, но в 1973 г. был увеличен до 25 лет в связи с тем, что СССР стал участником Всемирной (Женевской) конвенции об авторском праве 1952 г., пересмотренной в Париже 24 июля 1971 г.

    В период 1991–1992 гг. принимается ряд законов об охране промышленной собственности (изобретений, товарных знаков, промышленных образцов), основанных на правовых принципах, действующих в развитых странах.

    Спустя год, 3 августа 1993 г., разд. IV Основ, посвященный авторскому праву, был признан недействующим в связи с принятием Закона РФ от 09.07.1993 № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах». Вступление в силу данного Закона и Закона РФ от 23.09.1992 № 3523-1 «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» стало новым этапом в развитии российского авторского права.

    Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» был направлен на регулирование двух видов правоотношений. Первую группу составляли авторско-правовые отношения, связанные с созданием произведений литературы, науки и искусства, вторую группу – правоотношения, связанные со смежным правом, такие как создание и использование исполнений, постановок, фонограмм, передач организаций эфирного или кабельного вещания.

    Статья 44 указанного Закона к числу субъектов авторского права относит организации, управляющие имущественными правами авторов и обладателей смежных прав на коллективной основе. В ней также обозначены авторские правомочия, в совокупности составляющие субъективное авторское право: личные неимущественные права и имущественные права. Ранее действовавшее законодательство (ст. 479 ГК РСФСР 1964 г. и ст. 135 Основ 1991 г.) не разделяло авторские права, что не могло не вызвать обсуждения в теоретических исследованиях, а также неоднозначность правоприменительной практики.

    В 1990-е гг. были приняты Патентный закон РФ от 23.09.1992 № 3517-1; Закон РФ от 23.09.1992 № 3523-1 «О правовой охране программ для электронно-вычислительных машин и баз данных»; Законы РФ от 23.09.1992 № 3526-1 «О правовой охране топологий интегральных микросхем» и «Об авторском праве и смежных правах».

    Развитие рыночной экономики сказалось и на процессах формирования института интеллектуальной собственности, как в России, так и в зарубежных странах. Но все же в России на тот период законодательство об интеллектуальной собственности было достаточно разрозненным: применялись некоторые нормы ГК РСФСР 1964 г., общие положения об интеллектуальной собственности части первой ГК РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ, отдельные объекты регулировались специальными законами – Патентным законом, Законами РФ «Об авторском праве и смежных правах», «О правовой охране топологий интегральных микросхем». Такое положение нормативной системы делало применение законодательства о РИД крайне противоречивым и неэффективным. Стало очевидной необходимость решения вопросов о соотношении норм об интеллектуальной деятельности с общими положениями гражданского законодательства (о субъектах, сделках, об исковой давности, о представительстве, договорах и др.); устранения расхождений и противоречий между действующими нормами разных законов; усиления защиты обладателей исключительных прав, международной охраны авторских и смежных прав.

    Кроме того, в 1995 г. Россия присоединилась к Всемирной конвенции об авторском праве [6] и к Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений от 1886 г. Поэтому нормы авторского права должны были соответствовать данным Конвенциям, а также Конвенции по охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм от 29 октября 1971 г. (Женева).

    16 декабря 2011 г. Российской Федерацией и Всемирной торговой организацией (ВТО) был подписан Протокол о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации, в соответствии с которым Российская Федерация, присоединяясь к Марракешскому соглашению, становится членом

    ВТО. Россия ратифицировала Протокол Федеральным законом от 21.07.2012 № 126-ФЗ. Протокол вступил в силу 22 августа 2012 г. 23 июля 2012 г. Правительство РФ официально уведомило Секретариат ВТО о завершении Россией всех внутригосударственных процедур. Вступление России в ВТО состоялось 22 августа 2012 г.

    В соответствии со ст. XVI Соглашения об учреждении ВТО от 15 апреля 1994 г. неотъемлемым условием присоединения государства к этой международной организации является приведение национального законодательства в соответствие с требованиями ВТО.

    Эти обстоятельства подчеркивали важность масштабной кодификации всего законодательства в сфере интеллектуальной собственности и делали очевидной необходимость приведения его в соответствие с теми международными договорами, участником которых Россия является в настоящее время и может стать в ближайшем будущем.

    Решить указанные вопросы призвана часть четвертая ГК РФ, которая регламентирует права на РИД и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.

    Часть четвертая ГК РФ введена в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 24.11.2006 № 231-ΦЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». В соответствии с данным Законом признаны утратившими силу некоторые законы РФ и РСФСР, среди них ГК РСФСР; Патентный закон РФ; Законы РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных», «Об авторском праве и смежных правах» и др.

    С 6 марта 2002 г. вступила в силу Международная конвенция ООН по защите авторских прав в Интернете. Россия к ней не присоединилась. Данная Конвенция дополняет Римскую конвенцию по защите прав исполнителей, звукозаписывающих и вещательных организаций от 1961 г. Конвенция, направлена против пиратства в Интернете и одобрена представителями 160 стран. Ее ратифицировали США и Япония, но среди стран, ратифицировавших Конвенцию, нет ни одного из 15 членов Европейского Союза. Тридцатой страной, подписавшей Конвенцию, стал Габон.

    Закрыть меню